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学中心为他切除了增大的脾脏。 该大学的免疫学专家哥尔德博士,从脾脏的遗传原质中培养出了一种细胞链,用它制取的药物有望治疗某种癌症,甚至能治疗爱滋病。1984年3月,哥尔德及助手和加利福尼亚大学校方取得了关于细胞链的专利。 他们发现,通过控制遗传原质,穆尔的脾细胞可成为潜在的抗癌物质的培养基。由于该研究事先没有同患者协商,引起患者的极大不满,患者于1984年在洛杉矶高等法院起诉哥尔德、助手及校方,要求赔偿数目可观的经济损失。 此波未平,彼波又起,1985年,患者修改了起诉书,把被告扩大到了两家庞大的跨国制药公司——瑞士的桑塔资公司和美国波士敦遗传工程公司。两公司被控未经患者允许,协助哥尔德及校方生产盈利性商品,作为交易的一部分,哥尔德接受了波士顿公司的7万5千份股份。生物技术是高新技术领域的一枝新秀,其技术性不言自明。 然而,脾脏之争终会解决的。 该专利在人们心目中的地
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092世界专利战
位刚刚形成,涉及到人自身的专利,引起纷争势在难免。
胜利在“国箭”
全国最大的药用机制硬胶囊生产基地——青岛国箭公司与美国沃纳。 兰伯特公司的专利纠纷最终以“国箭”获胜,这一胜利挽回了企业经济上数千万元的巨大损失,避免了遭受外国公司吞并的危险,保住了企业的自主权。191年10月30日,美国沃纳。 兰伯特公司向山东省专利管理局提出了青岛明胶厂(国箭前身)侵犯其专利权的处理请求,同时也对我国其它几家大的引进胶囊生产技术的厂家所在地的管理机关提出处理请求。 美方要求对何时开始的胶囊生产、年生产能力以及正在招标的八台胶囊机等情况进行回答,并要以此计算侵权赔偿损失金额。 并提出要以此赔偿金作为兰伯特公司在国箭公司的投资额。 使国箭公司变为其合资公司。 如果侵权成立,国箭公司创造的价值不但将全部作为索赔金额,而且对我国医药包装行业的影响是不可估量的,面对现实,国箭公司拿起专利法律武器积极应战。 在外方的协助和努力下,从专利文献中查出两篇非常有价值的国外专利文献。 据此,国箭公司以美国兰伯持公司的专利不具新颖性、创造性为由、向中国专利局复审委员会提出了“改进的胶囊形状”专利无效宣告请求。192年8月,中国专利局复审委员会主案,受理了此无效案,根据规定,山东省专利管理局中止了处理兰伯特公司告“国箭公司”的侵权案。
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专利争战系列 192
193年1月,被告就专利无效宣告请求,做出意见陈述。194年1月,原告对此意见陈述再次进行书面答复,中国专利局复审委员会经过近2年的调查与审理,根据中国专利法第49条规定,于194年6月23日宣告美国沃纳。 兰伯特公司“改进的胶囊形状”发明专利无效。此例告诫我们:在技术引进中,对引进技术进行充分的分析、了解、包括技术所处的法律状态、那么就会对今后可能出现的问题做到胸有成竹、应付自如。
小心专有技术的陷阱
日本A汽车公司在美国开设了一家分公司。1976年1月有位年青的美国工程师Z来到这里,他想出卖一份在1975年申请的美国专利,这是一件关于改进节油汽车发动机结构的发明。该厂的技术人员对此很感兴趣。为了与B公司竞争,A公司加快调查的步伐,把20年来有关的技术查了一遍,没有发现与Z相同的专利。于是,该公司与Z签定了为期一年的选择性合同,原方案是这样的:在一年的选择期内,Z有义务向A公司的技术人员提供专有技术……如果试车达到预期结果,即签定正式合同,Z按每台3美元收取使用费。如果试车失败,A方有权拒绝签定正式合同,并负保守Z的未公开“专有技术”秘密的义务。就在选择期即将结束的1977年6月,A公司的竞争对手B公司公开了一项与Z的专利发明十分相似的节油发
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292世界专利战
动机。 原来,Z的专利与1952年公开的一件德国专内容毫无二致,Z的资料也是从那里获得的。1978年8月,A公司向Z发出拒绝签定正式合同的通知。 同年10月,A公司公开了自己新的节油发动机,并宣布将要参加今年欧洲和美国的赛车大会。就在会议开幕前夕,A公司收到一封Z的代理人寄来的警告信,指出:A公司的新型发动机是利用Z未公开的专有技术生产的,如果在赛车会上公开出来,即违反了合同最初规定的保守秘密的义务,假如出售,则每台应付3美元的使用费。 否则,他将不惜一切代价诉诸法律。Z所提供的专有技术早已由专利公开出来,没有任何新的东西。 而属于无形技术的专有技术,是很难在法庭上说明的。Z的代理人在加利福尼亚州法院对A公司及在美国的分公司提出控告。Z的代理人知道Z的所谓的专利实际上是不合法的。 因为西德早已注册过内容类似的专利,但他却把这一事实隐瞒起来,利用专有技术顶替原专利合同的手法,蓄意设置了一个诱人上当的圈套,即使A公司以后发觉,也摆脱不了对合同的承诺。所以,这项合同实际上是在欺骗的基础上签的,理应无效。在强有力的证词面前,Z的代理人无言以对,自伺高明的一场骗局被揭穿了。
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专利争战系列 392
彼一时,此一时
专利的竞争,是当今技术竞争乃至企业市场竞争的主要形式之一。 专利的拥有量已成为衡量一个企业乃至国家实力的重要标志。日本人有着非常强烈的专利意识,日本国内每年约有60—70万件专利申请产生。 如日本索尼公司,为了及时掌握国内外专利水平和动向,专门设置了“专利信息数据库”
,快速、分门别类地把信息发到企业决策层和研究人员手中,以决定向国外申请专利的时机。 正是这种“专利意识”
,使索尼公司始终成为同行业中的佼佼者。当今,随着技术的开发与应用,对创新技术的专利保护已成为企业立足于市场的头等大事。 不仅对基本专利应予以申请,对足以构成一个独立技术领域的高新技术或新开辟的高新技术领域,也应将其外国技术申请专利,逐步形成该技术领域的“保护网”
,防止被竞争对手攻破。几年来,中国第一汽车集团公司的专利工作,从无到有,从小到大地不断发展着。10年间,他们共累计申请专利50余项,这些专利都是广大的科技人员及职工针对工作中的实际问题搞的发明创造,有些项目科技含量很高。 如“发动机点火喷油提前角及转速测量仪”“发动机进气真空度智能测量仪”等专利技术,不仅达到了国际先进水平,取得了可观的社会效益,而且产生了巨大的经济效益。
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492世界专利战
在科学技术为第一生产力的今天,对科学技术的保护是至关重要的。
有备无患
日本人饭岛进利用无毒泡沫塑料制成碗状容器,用来代替纸袋或塑料袋包装方便面,并获专利权。 日本日清株式会社购买了该项专利权,并将这项专利交由子公司共同技研进行生产。此后,大约有30多家公司又同日清株式会社签订了专利许可合同。 该公司在4年多时间里所收取的专利使用费高达2亿日元。1974年,日本另一家方便面食品容器制造商——日本工罐以饭岛的这个容器缺乏创造性为由,向日本特许厅请求宣告该专利无效,特许厅于1976年7月宣告该专利无效,共同技研不服,上诉至东京高等法院,被驳回后,又上诉到日本最高法院,但仍维持原判,该实用新型专利权终告无效。专利权无效,但日清株式会社与转让专利的公司之间的财务却没出现任何麻烦。 因为该公司在同其他公司签订该专利转让许可证时,早已防患于未然。 在合同中事先规定:如该专利被宣告无效,其使用费从无效日起不再支付,已付部分也不退回。日清株式会社的经营者们于败中取胜,可谓精明之至。
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专利争战系列 592
调 解
1983年4月5日,日本松下电器产业在纽约宣布成功地开发出世界上第一张“可重写式光盘”。日立制作所、旭化成工业公司等也相继开发出了这一“梦幻般的记录媒体”。
美国ECD能量转换设备公司(半导体材料研究开发公司)得知这一信息后于1983年5月11日向新泽西州联邦法院起诉,控告日本松下电器产业开发的“可重写式大容量光盘”侵犯了ECD公司的专利权,要求禁止松下制造、销售、展览该产品,并要求赔偿损失。 开始,松下在法庭上为自己辩护,坚持本公司已在美国取得了独立专利,没有侵犯ECD公司的专利权。 后来,在原驻日大使赖肖尔(ECD公司日本子公司的名誉董事长)的调解下,以委托研究第二代光电记录制品的名目,向ECD公司支付300万美元,达成了和解协议。 日立制作所,旭化成工业公司等也相继走向了向美国ECD投降与其签订专利实施合同这条路。
独霸一方
冰淇淋,在酷暑是畅销产品,在寒冬却是滞销食品。 日本1979年和1980年连续寒冷,使冷食行业叫苦不迭。1981年,日本罗苔(LDTE)公司开发生产出一种奇妙的甜点冰
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692世界专利战
淇淋——赏雪大福糕。 无论冬、夏和春、秋,均受到各种层次顾客的青睐。由于该产品四季畅销,日本雪印乳业公司、明治乳业公司也推出了与赏雪大福糕在形状上酷似的大福糕。自制京味大福糕,这对罗苔公司极为不利,公司总经理重光武雄于是下令对开发成功的赏雪大福糕立即申请专利,并以“防止不正当竞争为武器”
立即采取措施向雪印乳业公司和明治乳业公司提出警告,要求这两个公司停止制造和销售仿冒产品。罗苔公司依靠“赏雪大福糕”专利权,使该公司在冰淇淋行业居于遥遥领先的地位,独家经营,赚取了巨额收入,慑于法律的威严,其他企业只能望而怯步。此例说明,专利战争不仅在国际间进行,在国内产品市场上同样也存在激烈的竞争,千万不可掉以轻心。
暗下条手
运用专利诉讼也可获巨利,这是有目共睹的,同时也会使侵权者闻风丧胆,无时不注意起诉者的动态。 日本家电业就不得不注意美国柯达公司的一举一动,“山雨欲来风满楼”
,一场专利诉讼正在蕴酿着。 杀机暗下,日本家电业正面临着“灭顶之灾”。
据来自有关方面的消息,日本特许厅将批准一项美国伊斯曼。 何达公司的磁头技术专利。这项于1980年4月11日,由柯达公司向日本提出的专利申请,于1980年4月公告。但
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专利争战系列 792
公告后,立即有23家日本公司提出了异议,于是日本特许厅驳回了这项申请。如果这项申请被授予,那么柯达公司就可能向日本家电业索要高达500亿日元以上的专利使用费,日本家电业为此而震动。柯达公司的这项技术已于1979年4月11日在美国提出申请,美国专利与商标局已决定授权。 柯达这项技术,是关于记录用磁头产生磁场的最佳间隙宽度的发明,其权利要求范围为间隙宽度0。
38μm以下。 该间隙宽度并不是一种机械尺寸,在这样间隙宽度范围,能得最佳的“记录重放图像和A音质”。
柯达公司对日本特许厅作出的驳回申请决定不服,并提出了复议的要求。 目前,在日本特许厅十三部的审理审查工作已接近尾声,不久将公布审查决定。 据称,日本特许厅没有完全批准何达公司申请的专利请求范围,仅限定于“限定数值”的0。
38μm以下,并要求具有明显效果范围。柯达公司此专利技术若在日本授权,将会采取什么行为,已令日本家电界提心吊胆,值得关注的是,柯达公司正聘请曾领导照相机自动聚焦的专利诉讼的前霍尼韦尔公司副总裁克里斯托弗。 斯蒂芬,估计有可能让他来指导对日本的专利诉讼。 专利诉讼的乌云弥漫在日本家电业上空,巨大的赔款恐怕在劫难逃。
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892世界专利战
英特尔专利大战
英特尔公司的338专利是用在微处理机个人电脑的关键技术,不仅包括芯片制造技术,还涉及系统应用部分,内容如此广的专利,也是容易被侵犯的专利,因此,英特尔就此专利发动了专利大战。该公司首先向Cyrix公司开火,而后殃及美国系统厂商。英特尔公司认为:市场上推出的与lntelcpu兼容的486cpu基本上都会使用338专利技术,因此,凡购买其它公司486产品的电脑业者,将涉嫌侵犯公司的专利,英特尔公司不想同他们打官司,只想依法获得许可即可解决纠纷。英特尔公司还在美国海关扣押伦飞公司销往美国的486笔记本型电脑。还表示要同台湾的10—15家电脑厂商洽谈专利授权问题,要求对方每出售一台486产品,就要支付1%的专利费。除Cyrix公司之外,英特尔公司又将AMD送上了法庭,理由是AMD的486cpu侵犯了英特尔公司的微代码专利。还有德州仪器公司的486cpu恐怕也难逃英特尔的追究。针对英特尔的指控,Cyrix台湾分公司指出,该公司486cpu是在洁净室中开发的产品,没有侵犯英特尔的专利,而有关338专利部分,是由SGS-Thomson公司代管,SGS-Thomson公司已和英特尔公司相互许可,可以采用该项技术销售产品。 英特尔公司则认为:许可给SGS-Thomson公
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专利争战系列 992
司只限于芯片制造部分,而338专利中涉及系统应用部分,半导体厂则不能使用。因此,系统业者仍须按合法许可途径,交纳专利费才能使用英特尔的专利。此场专利战,由对Cyrix公司开始,殃及美国系统厂商,可谓战火漫天。 然而,这次专利战,英特尔公司却注重法外解决,不想惊动官方,或许这种方式对它更有利吧。
英特尔的烦恼
Intel公司在计算机处理器或CPU等技术领域造诣很深,拥有自己的专利。 然而,就是这个领域又给英特尔公司带来了无穷的烦恼。1983年,英特尔公司与HP公司签订了专利相互许可合同。根据该项协议,HP有权制造英特尔公司所生产的任何产品,烦恼由此产生。ULSI公司与HP公司也签订了制造和销售芯片的合同,当英特尔公司发觉ULSI公司也在销售着英特尔的专利产品时,便向俄勒冈州地方法院起诉,要求法院制止ULSI公司销售其MathCo83C87零件。然而ULSI认为自己只是销售持有该专利交互许可的HP公司制造的零件,并未侵犯任何专利权。此案又惊动了美国华盛顿联邦上诉法院,联邦巡回上诉法院认为,由于ULSI系统技术公司从HP公司购买了其387兼容硅片,而HP公司持有英特尔公司广泛的专利交互许可证,因此,ULSI公司并未侵犯英特尔公司的算术协处理器专
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03世界专利战
利,并撤销了俄勒冈州地方法院的判决。这一判决将使英特尔公司遭到很大损失,因为英特尔公司的许多竞争对手都在销售与英特尔产品兼容的算术协处理器或CPU,他们可能会避免侵权纠纷。 同时,持有英特尔公司广泛的交互许可证协议的出版商也可以为其它公司生产英特尔公司所生产的pentium类型的CPU。联邦上诉法院的判决涉及的是对一项合同的解释,并不是专利或法律,但英特尔公司在其191年的诉讼中声称,ULSI公司侵犯了他的专利权。 英特尔公司认为裁决很不公道,可能要求上诉法院重审此案,如再失败,还想上诉美国最高法院,但获胜希望极其渺茫。 因为最高法院通常应回避象这样复杂的技术和知识产权案例。英特尔公司的烦恼何时了?看来在交互许可证贸易协议中,不能不慎重考虑,尽量避免出现英特尔公司的情况。
忠告的后果
旋转蒸汽机的发明,使英国的产业革命飞速发展。 人们常说瓦特是蒸汽机的发明人,其实不然,在他着手改造蒸汽机的五十年前,蒸汽机就已在矿山排水中普遍使用了。 瓦特第一个和最重要的贡献是他1765年对冷凝的发明,他为此项专利奋斗了4个春秋,围绕这件划时代的专利,发生了一场尔虞我诈,曲折尖锐的斗争。为了节约燃料,瓦特发明了冷凝器,这件具有历史意